Основные понятия римского наследственного права
Институт наследственного права в системе римского частного права занимает особое, обособленное место - он не связан с другими видами имущественных прав. Наследственное право не входит в систему вещных прав и не является видом обязательственных прав.
Являясь самостоятельным правовым институтом, оно в то же время тесно связано и с вещными правами, и с обязательственными.С одной стороны, после смерти определенного лица остается имущество, основу которого составляют право собственности и другие вещные права. Следовательно вещные права являются объектом перехода по наследству после смерти их субъекта. С другой стороны, наследование является одним из способов приобретения имущественных прав, что сближает его с обязательственным правом.
В силу этого институт наследственного права и в системе римского частного права, и в современных правовых системах является одним из важнейших.
Для того чтобы глу бже понять сущность наследования, его происхождение и развитие, следует обратиться и ознакомиться с основными понятиями наследственного права, которые были выработаны в римском праве и восприняты современными правовыми системами.
Наследование - это переход имущества после смерти его собственника к другим лицам.
Наследственное имущество, наследственная масса, наследство (hereditas) - совокупность прав и обязанностей умершего, определяемая на момент смерти. В состав наследства входят как права, так и обязанности умершего, его имущественный актив и имущественный пассив, т. е. наличное имущество умершего и его долги.
Наследодатель (defunctus) - лицо, после смерти которого осталось имущество. Им может быть только физическое лицо.
Наследник (heres) - это лицо, к которому в установленном законом порядке переходит имущество умершего. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Переход имущества умершего (преемство) к другим лицам возможен по одному из двух правовых оснований - либо по завещанию, либо по закону.
Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований при наследовании после одного и того же лица. т. е. чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону. Именно в этом смысле следует понимать афоризм nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest - не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой - по закону. Этот незыблемый принцип римского наследственного права, закрепленный в Законах двенадцати таблиц, сохранился и в праве Юстиниана.
Вместе с тем преемство в правах и обязанностях умершего могло быть двояким по характеру - либо универсальным, либо сингулярным.
Римляне видели в лице наследника продолжение юридической личности наследодателя. Поэтому при универсальном преемстве к наследнику переходило все имущество умершего как единое целое, вся совокупность его прав и обязанностей. «К наследнику переходят все права умершего, а не только собственность на отдельные вещи, потому что имущество, обремененное долговыми обязательствами, также должно перейти к наследнику» (D.29.2.37). Из этого следовало, что нельзя было принять только права и отказаться от обязанностей (долгов), или возложить на одного наследника только долги наследодателя, а другому передать только права.
Наследуя обязанности умершего, наследник отвечал по всем его долгам, даже если они превышали активное имущество. В этом случае наследство признавалось убыточным. Наследство могло состоять из одних долгов. Тогда наследник отвечал своим имуществом.
При сингулярном преемстве к отдельным лицам переходили лишь права наследодателя, не обремененные обязанностями. В этом случае наследование совершалось в виде отказов - легатов и фидеикомиссов. При этом обязанности умершего на лиц не переходили, и по долгам наследодателя они не отвечали.
Преемство в правах и обязанностях могло иметь место только после смерти наследодателя.
Поэтому его кончину называют открытием наследства. Временем открытия наследства римское право считалодень смерти наследодателя - физической или гражданской. Гражданская смерть наступала вследствие умаления правоспособности (свободный человек продан в рабство, попал в плен). Однако гражданская смерть не влекла бесповоротности правопреемства. Если наследодатель выкупался из рабства или бежал из плена, то наследство возвращалось ему обратно.
С момента открытия наследства у наследников возникало право на приобретение наследства, но не на само наследство; наследственное имущество еще не переходило к наследникам. Для приобретения права на наследство необходимо было его принять, т. е. осуществить предусмотренные законом действия, определить круг лиц, которые имеют право на приобретение наследства и призвать их к принятию наследства - призвание к наследованию. Призванный к наследованию наследник должен был выразить свою волю на принятие наследства или отказ от него. Переход права на наследство происходил только в момент вступления в наследство, когда наследник выражал свою волю, желание принять наследство.
Римское наследственное право прошло длительный путь развития, в процессе которого приобрело ряд отличительных черт, соответствующих характеру римской семьи и римской собственности.
13.2.
Еще по теме Основные понятия римского наследственного права:
- § 2. Категория «имущество» в гражданском праве
- 1. ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА
- § 1. Обычное право в отечественной науке XIX — начала XX в.
- КАНОНИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
- § 1. Основные понятия наследственного права
- Римское право. Вопросы к экзамену:
- 67.Основные понятия древнеримского наследственного права (наследство, наследование, открытие и принятие наследства).
- I. 1.Понятие и виды наследования.
- ГЛАВА 1. Основные понятия о истории отечественного государства и права.
- Основные понятия о праве
- 1. Основные понятия об истории государства и права зарубежных стран.Государство и право стран Древнего Востока
- диктат бытия и рациОнальнОе в праве
- § 1. Обычное право в отечественной науке XIX — начала XX в.
- Понятие и виды наследования