Нотариус как полноправный наследник по завещанию
Римский юрист III в. н. э. Ульпиан определял завещание как правомерное выражение воли, действующее после нашей смерти . Следует отметить, чем более выражена воля наследодателя, тем это эффективнее.
Никакого влияния на его волю никто оказывать не может.Ст. 1119 ГК РФ закрепляет принцип свободы завещания, заключающийся в
139
праве совершить завещание на свое усмотрение , например, завещать имущество любым лицам (круг наследников не ограничен), в любом размере (часть или полностью все имущество), определить доли, лишить наследства, включить в завещание условие о подназначении наследника, о завещательном
140
отказе, о завещательном возложении , назначить исполнителя своей воли - душеприказчика, составить одно или несколько завещаний, отменить или изменить завещание[138] [139] [140] [141] [142]. Для сравнения, Русская Правда давала возможность указывать в завещании лишь доли наследников, которые и без того вступили бы в обладание имуществом, при этом наследование было возможно лишь
~ 142
после родителей .
Право завещать имущество любым лицам в действующем
законодательстве означает также и право завещать имущество нотариусу. Сразу возникает вопрос, можно ли указывать в завещании наследника без имени, ведь он только зачат, наследодатель не знает когда он родится, как его назовут, можно ли завещать ему свое имущество; может ли завещатель подназначить такого наследника; может ли нотариус быть
отказополучателем; можно ли возложить на него обязанность совершить действие, имеющее общеполезную цель; будет ли наследство являться выморочным, если наследодатель в завещании лишил всех наследства, оставил все нотариусу, а он родился мертвым; как он принимает наследство; будет ли он отвечать по долгам наследодателя; и др.
Следует начать с вопроса обозначения лица без имени в завещании.
Как же быть нотариусу в таком случае? Ведь нотариус не является физическим лицом, у него нет ни даты рождения, ни фамилии имени и отчества, пусть даже он указан в числе лиц, которые могут призываться к наследованию.Представляется целесообразным в таком случае указывать степень родства. Например: «Все мое имущество завещаю детям сестры», соответственно, следует указать подробные данные сестры, к которым можно отнести дату рождения, фамилию, имя, отчество (далее - ФИО), и др. При этом, конечно, имеются ввиду дети уже родившиеся и уже зачатые на момент смерти наследодателя.
С другой стороны здесь появляется проблема исполнения воли наследодателя, ведь он мог не знать о зачатом ребенке и, составляя завещание, подразумевал лишь уже родившихся детей.
В юридической литературе можно встретить следующее решение проблемы. Сначала в завещании указываются ФИО и паспортные данные наследодателя, а затем идет подобный текст: «Все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, где бы таковое ни находилось и в чем бы ни заключалось, в том числе денежные средства, находящиеся во вкладах в банках и иных кредитных организациях, я завещаю ребенку, далее следуют ФИО родителей ребенка, если таковой будет зачат при моей жизни и родится живым после моей смерти»[143]. Затем как в обычном завещании следуют сведения о количестве экземпляров, нотариусе, подписи и т.д.
В данном контексте, следует обратить внимание на следующую проблему обозначения нотариуса в науке. Нотариус - лицо, зачатое при жизни наследодателя, родившееся живым после открытия наследства. Нотариус является лицом, уже родившимся живым, однако довольно часто говоря о нотариусе, подразумевается только зачатое, но еще не родившееся лицо. Даже ГК РФ, в статье, посвященной охране интересов не родившегося лица при разделе наследства, называет его «зачатым, но еще не родившимся наследником». Представляется целесообразным, разграничить две стадии (до и после рождения) развития нотариуса и выделить понятие «потенциальный нотариус» - то есть, лицо, зачатое при жизни наследодателя, но пока не родившееся.
Потенциальность заключается в неведении, родится ли он живым и станет нотариусом, то есть наследником, или родится мертвым и вообще не будет субъектом права. Таким образом, введя термин потенциальный нотариус, можно будет однозначно изъясняться не прибегая к толкованию что именно имелось ввиду, говоря о нотариусе.Итак, в завещании появилось такое лицо как потенциальный нотариус. Теперь следует с этой точки зрения рассмотреть возможные варианты его участия в наследственных правоотношениях.
Первым делом, стоит вновь упомянуть о выморочном имуществе, которое признается таковым в случае: отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию; отстранения наследников от наследования; непринятия наследства самими наследниками; отказа от наследства без указания в пользу кого
144
отказались; а также если ни у кого из наследников нет права наследовать . [144]
Возможна выморочность части имущества[145], например, в том случае, если завещано не все, а только определенное имущество или его часть.
Следует отметить, что наследниками по закону в такой ситуации являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. При этом ранее наследником признавалась только Российская Федерация, однако, в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2007 № 281-ФЗ были внесены изменения в ГК РФ, по ныне действующему законодательству, выморочное имущество в виде жилого помещения переходит в собственность того муниципального образования, где находится это помещение[146] [147], в случае его расположения в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - соответственно, в собственность данного субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации. «Таким образом, выморочное имущество в виде жилых помещений не переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации» . Нотариальный орган (иное уполномоченное лицо), согласно Приказу Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» выдает налоговому органу свидетельство о праве на наследство по закону, удостоверяющее право на выморочное наследственное имущество по форме № 12. После получения данного свидетельства налоговые органы передают имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу, так как принятие выморочного имущества согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 возложено на Федеральное агенство по управлению государственным имуществом (Росимущество). При этом, как говорит ГК РФ для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется, по всей видимости, имеются ввиду те способы принятия, которые указаны в ст. 1153 ГК РФ. Итак, следует привести пример, иллюстрирующий различный исход ситуации и вероятность выморочности имущества с участием нотариуса. Наследодатель завещал все свое имущество нотариусу, однако он родился мертвым, следовательно, физического лица не существовало, появилась ли выморочность? 1) Наследодатель специально не указывал в завещании о лишении остальных своих наследников наследства. Выморочности не возникло при наличии наследников по закону, а также отсутствии иных вышеуказанных условий признания выморочности имущества. 2) Наследодатель лишил всех остальных наследства (при составлении завещания, нотариус указывает на категорию обязательных наследников, чем в свою очередь предупреждает завещателя). Однако и в этой ситуации, выморочным имущество станет лишь в том случае, если нет обязательных наследников. В случае рождения ребенка живым он будет являться наследником завещанного имущества, несмотря даже на то, если проживет всего минуту с момента рождения . Еще Г.Ф. Шершеневич утверждал, что наследник приобретает наследственное право несмотря на скорую кончину, а иначе, в случае рождения мертвого ребенка, можно рассудить будто этого рождения вовсе не было, поскольку оно не имеет юридического значения[148] [149]. Возвращаясь к свободе завещания, следует отметить, что завещатель имеет право подназначить наследника[150](данное право определяется понятием субституция). Римское право различало четыре формы наследственной субституции: вульгарная, пупилярная, квазипупилярная, фидеикомиссарная[151]. В свою очередь, подназначение отменяет наследственную трансмиссию, наследование по праву представления, действие правил, согласно которым наследство переходит к наследникам по закону последующих очередей, а также устраняет правила о порядке приращения наследственных долей, о наследовании граждан, умерших одновременно. Кроме того, подназначить можно наследника не только по завещанию, но и по закону, одного или нескольких (по очереди или совокупно) . Учитывая тот факт, что наследодатель может составить завещание в пользу нотариуса, можно сделать вывод, что он имеет право подназначить такого наследника. Что произойдет в случае рождения его мертвым? В таком случае, будут действовать правила как будто подназначенный наследник наследства не принял, а значит, наследственная трансмиссия и наследование по праву представления восстановятся. Но это произойдет в том случае, если нет иного подназначения. Кроме подназначения наследника, наследодатель имеет право указать так называемого отказополучателя, т.е. лица, в пользу которого иной наследник (иные наследники) должен исполнить некую обязанность имущественного характера[154]. Отказополучатель в свою очередь имеет право требовать исполнения такой обязанности[155]. У наследодателя есть возможность подназначить отказополучателя в нескольких случаях, например, отказополучатель последний умрет до даты открытия наследства (в том числе одновременно с наследодателем), откажется от принятия завещательного отказа, лишится (по правилам статьи, относящейся к недостойным наследникам) права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель,. 157 пресекательным и не подлежащим восстановлению в случае его пропуска . Может ли ребенок, зачатый при жизни наследодателя, родившийся живым после его смерти быть указан в завещании в качестве отказополучателя или наследника, обязанного исполнить завещательный отказ. Представляется необходимым дать положительный ответ на данный вопрос. Ведь нотариус вполне может быть наследником, получившим дом, в котором согласно завещательному отказу будет проживать отказополучатель. И наоборот, нотариус может быть отказополучателем, проживающим в этом доме. При этом, необходимо добавить, что в соответствии со ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ [158] (далее - ЖК РФ) гражданин, которому в соответствии с завещательным отказом предоставлено право пользования жилым помещением, пользуется им наравне с собственником данного жилого помещения, в том числе, отказополучатель вправе требовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникшего из завещательного отказа[159]. Срок, в течение которого отказополучатель имеет право пользоваться жилым помещением может и не указываться в завещании, в таком случае право пользования сохраняется за отказополучателем пожизненно. Бремя содержания и ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, отказополучатель и собственник по общему правилу несут солидарно, однако это касается лишь дееспособных и ограниченных судом в дееспособности граждан, отсюда можно сделать вывод, что новорожденный, являющийся полностью недееспособным лицом (исходя из положений ст. 28 ГК РФ), не несет никакой ответственности. Комментарий к ЖК РФ говорит о полной в таком случае ответственности собственника жилого помещения, не упоминая о законных представителях[160]. Возникает еще один вопрос, можно ли исполнить легат до рождения нотариуса? Например, в соответствии с завещанием наследник должен исполнить завещательный отказ в пользу иного лица, не связанного с нотариусом. Необходимо ли ждать рождения зачатого наследника в такой ситуации? По правилам статьи 1166 ГК РФ, следует дать положительный ответ на поставленный вопрос. Ведь раздел наследства возможен только после рождения нотариуса, значит наследник, обязанный исполнить легат, сначала будет ждать раздела наследства и только потом сможет выполнить данное обязательство в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества. Разновидностью завещательных распоряжений выступает возложение. Это такой вид распоряжения, при котором наследники по завещанию обязаны исполнить какое-либо действие, имеющее общеполезную цель[161]. Предметом возложения могут быть действия имущественного и неимущественного характера. Если возложение имеет имущественный характер, применяются правила о завещательном отказе. Для признания завещательного распоряжения возложением, имеет правовое значение наличие общеполезной цели, которая определяется как некая цель, полезная для государства, общества в целом, неопределенного числа лиц, в пределах определенного круга (жители города, студенты ВУЗа)[162]. Имеет ли право наследодатель возложить на не родившегося ребенка такого рода обязанность? И вновь положительный ответ. Ребенок, получивший в наследство, например, дом с комнатой полной произведений искусств, будет обязан в соответствии с возложением предоставлять доступ посетителям. Для признания нотариуса полноправным наследником следует также ответить на вопрос каким образом он принимает наследство. По общему правилу для приобретения наследства наследник должен его принять[163]. Для принятия необходимо подать заявление нотариусу или иному, указанному в законодательстве лицу. Однако, не всегда необходимо заявление, зачастую действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, считаются достаточными. Речь идет о таких действиях, как вступление во владение, принятие мер по сохранению наследственного имущества, оплата расходов на содержание наследственного имущества, оплата долгов наследодателя, другие, суды в таких случаях удовлетворяют исковые требования о признании права собственности[164]. За детей до 14 лет (а значит и за нотариуса) наследство без доверенности принимают их законные представители, т.е. родители, усыновители, опекуны[165]. Являясь законными представителями, родители выступают в защиту прав и интересов своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. Усыновленные дети и усыновители, независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении ребенка, приравниваются к родственникам по происхождению. Опекуны, равно как вышеуказанные законные представители, имеют право без специальных полномочий представлять интересы и выступать в защиту своих подопечных в любых отношениях. Относительно попечителей, следует отметить, что они выступают в качестве законных представителей в случаях, предусмотренных законом. Согласно п. 39 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, «заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника». Согласно Методическим рекомендациям по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006[166], заявление нотариус может принять от законного представителя такого наследника только после рождения ребенка живым. При этом, нотариус уведомляет остальных наследников о том, что выдача принявшим наследство наследникам свидетельства о праве на наследство будет приостановлена до рождения ребенка. ГК РФ содержит норму, согласно которой независимо от времени фактического принятия наследства, момента государственной регистрации, наследство считается принадлежащим наследнику со его открытия наследства[167]. В нашем случае очевидным является тот факт, что нотариус по объективным причинам просто не может иметь данное имущество указанным в ГК РФ образом, ведь он был рожден только после смерти наследодателя, а значит после открытия наследства. В связи с вышеуказанным противоречием норм ГК РФ, представляется необходимым внести изменения в статью 1152 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (либо со дня рождения наследника) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации». Более того, возникает вопрос относительно налогов на имущество. На ком будет лежать обязанность уплаты налогов за тот промежуток времени, когда наследство уже было открыто, а нотариус еще не был рожден. Будет ли он (в лице своих законных представителей) выплачивать сумму налога за вышеуказанный период. К сожалению, согласно действующему законодательству, следует дать положительный ответ, будет, несмотря на то, что он еще даже не был рожден. Так, например, согласно положениям Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»[168] (далее - Закон О налогах на имущество) за строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства, а ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации[169] (далее - НК РФ) в свою очередь, в отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, указывает, что данный налог исчисляется начиная с месяца открытия наследства. Таким образом, ребенок будет платить за то время когда его просто не существовало как физического лица. Отсюда явно следует необходимость внесения изменений в действующее законодательство. Пункт 5 статьи 5 Закона о налогах на имущество, представляется необходимым изложить в следующей редакции: «По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала года, следующего за их возведением или приобретением. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства (с момента рождения наследника). В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уничтожены или полностью разрушены». Пункт 8 статьи 396 НК РФ дополнить и изложить в следующей редакции: «В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная с месяца открытия наследства (с месяца рождения наследника)». Однако, может возникнуть проблема в случае рождения наследника мертвым, в связи с чем предлагается продолжать начислять данный налог до момента рождения, а в дальнейшем, подобно положениям статьи 59 НК РФ, списать сумму налога за вышеуказанный период (с момента открытия наследства и до рождения наследника). Не менее интересен вопрос относительно расходов на содержание данного имущества в указанный период. Рожденному ребенку придется заплатить и за такие расходы. Таким образом, доказано, что нотариус не является, подобно остальным наследникам обладателем имущества с даты открытия наследства. Он приобретает имущество с момента своего рождения, следовательно не должен нести бремя содержания имущества за период с момента смерти наследодателя до момента рождения. Стоит также упомянуть о долгах наследодателя, которыми может быть обременено наследственное имущество . Нотариус, будет отвечать по таким долгам так, будто бы он был обычным наследником, никаких исключений или отсрочек для него не существует. Здесь за него также выступают законные представители. Подводя итоги, следует отметить, что ребенок, зачатый при жизни наследодателя, родившийся живым после его смерти является полноправным наследником. Наследодатель может завещать ему свое имущество, подназначить или указать его в качестве отказополучателя, наследника, обязанного исполнить завещательный отказ или возложение, в некоторых случаях его можно признать обязательным наследником. Свои права нотариус осуществляет через законных представителей. Следует сделать вывод, что законодательство не предусматривает никаких исключений для такого наследника, с чем, однако, стоит поспорить. Очевидной несправедливостью является уплата налогов и иных расходов на содержание имущества за тот период, когда ребенка не было в живых, он даже не существовал как физическое лицо, в связи с чем представляется необходимым внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Исходя из анализа рассмотренных проблем, можно сделать следующие выводы: - нотариус является уникальным субъектом, с давних времен его интересы охранялись законодательством; [170] - ребенок, рожденный живым признается наследником, несмотря на продолжительность его жизни; - новорожденный, подключенный к аппаратам поддержания жизнедеятельности признается наследником, несмотря на неспособность к самостоятельной жизни; - ребенок, ошибочно признанный как мертворожденный, признается наследником, несмотря на противоречие условию о живорождении наследника; - днем открытия наследства признается: день смерти гражданина; день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим; день смерти, указанный в решении суда; - местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя либо место нахождения наследственного имущества (наиболее ценной его части); - нотариусу отведено место почти в каждой очереди наследников по закону; - нотариус имеет право наследовать по праву представления; - недостойный наследник, несмотря на признание его таковым судом, имеет возможность принятия наследственного имущества, в случае, когда он является единственным законным представителем нотариуса; - доказано, что в случаях, когда брак прекращен смертью отчима нотариус приобретает статус пасынка/падчерицы, то есть становится наследником седьмой очереди. В связи с чем предлагается внести изменения в пункт 3 статьи 1145 ГКРФ изложить его в следующей редакции: «Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются отчим, мачеха, пасынки и падчерицы наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя, если брак прекратился смертью отчима»; - нотариус входит в круг обязательных наследников только в том случае, если он является ребенком наследодателя; - нотариус не является подобно остальным наследникам, обладателем имущества с даты открытия наследства. Он приобретает имущество с момента его рождения, следовательно, не должен нести бремя содержания имущества за период с момента смерти наследодателя до момента рождения. Предлагается внести изменения в законодательство, а именно внести изменения в ч. 4 ст. 1152 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (либо со дня рождения наследника) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации»; - пункт 5 статьи 5 Закона о налогах на имущество физических лиц, представляется необходимым изложить в следующей редакции: «По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала года, следующего за их возведением или приобретением. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства (с момента рождения наследника). В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уничтожены или полностью разрушены»; - пункт 8 статьи 396 НК РФ дополнить и изложить в следующей редакции: «В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная с месяца открытия наследства (с месяца рождения наследника)»; - может возникнуть проблема в случае рождения наследника мертвым, в связи с чем предлагается продолжать начислять данный налог до момента рождения, а в дальнейшем, подобно положениям статьи 59 НК РФ, списать сумму налога за вышеуказанный период (с момента открытия наследства и до рождения наследника); - нотариус может быть обозначен в завещании как: 1) наследник; 2) подназначенный наследник; 2) отказополучатель или наследник, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ; 3) наследник, обязанный исполнить завещательное возложение; - как отказополучатель, нотариус не несет бремя ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением; - свои права нотариус осуществляет через законных представителей; - представляется целесообразным выделить понятие «потенциальный нотариус» - то есть, лицо, зачатое при жизни наследодателя, но пока не родившееся. Потенциальность заключается в неведении родится ли он живым и станет ли субъектом права. Введение указанного термина в научный оборот приведет к установлению правовой определенности терминологии.
Еще по теме Нотариус как полноправный наследник по завещанию:
- IV. Наследование по завещанию
- IX. Наследственное право зарубежных стран
- VI.3.2. Наследование по закону
- Реализация свободы завещания при назначении наследников, распределении имущества и лишении наследства
- Оглавление
- Нотариус как полноправный наследник по завещанию
- Заключение