§ 1. История развития статуса нотариуса
Исторически наследование появилось очень давно. Упоминание можно найти в египетских папирусах, глиняных табличках Шумера, законодательстве Солона[1], Законах Хаммурапи[2] [3]. Римское право довольно подробно регулировало наследственные правоотношения, оно прошло долгий путь своего развития . Именно оно положило начало признанию лица, зачатого при жизни наследодателя, родившегося после его смерти в качестве наследника. Для наиболее полного понимания статуса этого лица, необходимо сначала разобраться кто же такой «нотариус», как давно появилось это понятие, какие нормы закрепляло отечественное наследственное право относительно данного субъекта, охранялись ли его права, как изменялся его статус в различные периоды времени. И только после этого, можно будет выделить основные проблемы правоприменения. Различные источники переводят термин «nasciturus» по-разному. Одни утверждают, что дословный перевод это - «плод в чреве матери»[4], другие - «тот, кто должен родиться в будущем»[5]. Римское право также применяло понятие postumi (поздний, послерожденный) - дети, которые родились после смерти отца либо составления завещания[6] [7] [8]. Суть указанных понятий заключается в следующем: это - ребенок, зачатый при жизни наследодателя, 7 родившийся живым после его смерти, т.е. после открытия наследства , в данном исследовании для обозначения указанного лица будет употребляться термин «нотариус». Существовал принцип, по которому зачатый ребёнок считался уже родившимся, поскольку считалось, что речь шла о его выгоде: «Nasciturus pro о iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur» . Началом развития отечественного наследственного права признается появление Русской Правды. Различные авторы упоминают о содержании норм наследственного права в следующих источниках: «Рукописание князя Владимира Васильевича»[9], Псковская Судная грамота 1467 г.[10] [11] [12] [13], Новгородская Судная грамота 1471 г., Судебник 1497 г. 13 единонаследии , Указ Анны Иоанновны, фактически отменивший предыдущий указ[14]. Однако, в них не удается найти упоминаний о нотариусе. Прямое указание на зачатого, но не родившегося наследника содержит ст. 1106 Тома Х Свода законов Российской Империи. Данное издание довольно подробно регламентирует положения наследственного права. В частности, ребенок, зачатый при жизни отца, родившийся после его смерти входит в число наследников: «От права наследования не устранялись дети, хотя бы не были еще рождены, но токмо зачаты при жизни отца».[15] Н.Л. Дювернуа в пример к вышеуказанной статье приводил боярский приговор «помеченный думным дьяком, П. С. 3., N 14 (6-го июня, 1649 г.)», который иллюстрирует развитие событий до и после разрешения беременности. «В классе поместном, беременная вдова получала долю «на беремя» против дочерей умершего, получивших из поместья долю «на прожиток», а остальное шло в род. Указанным боярским приговором определено «будет даны такие поместья дачи небольшие, а после родится сын, и те поместья из дачи поворотить и справить за сыном. А будет дачи большие, и о таковых делах докладывать государю»....»[16] [17]. С приходом советской власти ставилась цель искоренить институт частной собственности. Представлялось возможным достичь этого путем отмены наследования. В рамках осуществления данной цели 27 апреля 1918 г. был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследования». В наследство могло передаваться имущество стоимостью не более 10 тысяч рублей. Единственное основание получения наследства - наследование по закону. Ученые сошлись во мнении, что Декрет выделяет два вида собственности умершего: частнокапиталистическая (эксплуататорская) и трудовая . Наследниками, согласно статье II, становились только ближайшие нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, а также полнородные и неполнородные братья и сестры. Декрет не упоминает о нотариусе. Исходя из данной логики, необходимо определить на что мог бы претендовать нотариус, на получение содержания или непосредственно трудовую собственность? Статья IX говорит о наследниках «имеющихся 18 налицо », а для определения конкретного круга родственников отсылает к статье II[18] [19] [20] [21]. Предположив, что «имеющиеся налицо» должны быть живыми, а значит уже родившимися, можно сделать вывод, что нотариус не имел права получать наследство из так называемого трудового имущества. Ст. II в свою очередь определяет наследников как нуждающихся (не имеющих прожиточного минимума) нетрудоспособных. Очевидно, младенец не может быть признан не нуждающимся и трудоспособным. Видимо, нотариус имел право на получение содержания из «эксплуататорского» имущества. С переходом к новой экономической политике появилась необходимость изменить ситуацию . 22 мая 1922 г. принят Декрет III сессии ВЦИК , допускающий право наследования по завещанию, при этом круг наследников не расширялся, указывались супруг и прямые нисходящие родственники. Право наследования по завещанию открыло возможность распределять доли по усмотрению наследодателя. 22 ГК РСФСР 1922 г. не отменил ограничения стоимости передаваемого в наследование имущества, с целью предотвращения передачи в наследство крупной собственности . В примечании к ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. в качестве наследников указаны и дети, зачатые при жизни наследодателя, родившиеся после его смерти[22] [23] [24] [25]. Лица, зачатые после открытия наследства не могли пользоваться наследственными правами (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 27 июля 1942 г. по делу № 619) . В случае отсутствия вышеуказанных категорий наследников либо лишения их наследства наследодателем, имущество переходило государству. Отсюда возникает следующий вопрос. Например, ребенок родился, прожил минуту и умер. Кому в таком случае достанется его доля в наследстве первого наследодателя, при отсутствии в завещании указания на подназначенного наследника[26]? Исходя из положений ГК РСФСР 1922 г. можно сделать вывод, что государству, так как ни нисходящих родственников, ни супруги, ни тем более иждивенцев у ребенка нет. Но стал ли он наследником, родившись и прожив всего минуту? Он не принял наследство, приходящееся на его долю. Действующее законодательство, как и Римское право, ответило бы на этот вопрос следующим образом. В случае смерти наследника после открытия причитающегося ему наследства, но до момента принятия, право на долю умершего наследника имеют его наследники по закону. Данное положение отражает суть понятия наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Следовательно, учитывая отсутствие наследников по закону, доля такого наследника переходит государству. Римское право, в свою очередь, обосновывало эту позицию так - ребенок был правоспособным лицом, пусть и прожил не долго, следовательно, права, которыми он не успел воспользоваться переходят к его родственникам. Возвращаясь к ГК РСФСР 1922 г., следует отметить, что ст. 429 закрепляет право остальных наследников, не дожидаясь явки иных наследников, вступить в управление наследственным имуществом. Так как же решался этот вопрос? Имущество оставалось у наследников, которые уже им управляли или выделялось и отдавалось государству? В.И. Серебровский утверждает, что если ребенок родится живым - он становится наследником, даже если прожил несколько минут после рождения. 28 А если мертвым - он считается юридически не существовавшим. Следовательно, все переходило государству. В 1926 г. была отменена предельная стоимость наследственного имущества . В 1928 г. в круг наследников по завещанию включены [27] [28] [29] зо государство, государственные учреждения, общественные организации . 31 Позже появляется институт обязательной наследственной доли . Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» была расширена свобода завещания - позволялось завещать не только наследникам по закону, но и (при отсутствии наследников по закону) любым другим лицам . Устанавливалась очередность призвания к наследству. Первая очередь - дети, супруг, нетрудоспособные родители и иные нетрудоспособные, которые состояли на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Вторая очередь - трудоспособные родители. Третья очередь - братья, сестры. Также в 1945 г. внесли изменения в примечание ст. 418. Текст отличался от старой редакции следующим образом. Наследниками признавались «лица», зачатые при жизни наследодателя, родившиеся после его смерти, а не «дети». При этом ученые и раньше не подразумевали только детей наследодателя[30] [31] [32] [33] [34] [35]. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. наследственному праву посвятил раздел VII[36] [37]. Он еще больше расширил права наследников. Разрешалось наследовать имущество, находящееся в частной собственности. Наследники по закону стали делиться на две очереди . Первая очередь - дети, супруг, родители, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти (очевидно, законодатель имел ввиду не одного ребенка, а в принципе детей наследодателя родившихся после его смерти, иначе, что тогда делать тем, у кого родилась, например, двойня). Вторая - братья, сестры, дед, бабка. Внуки имеют право наследовать по праву представления (подробнее о наследовании по праву представления см. в подпараграфе 2 параграфа 3 главы 1). При наследовании по завещанию нет указания на родственную связь умершего с нотариусом, следовательно, им мог быть любой ребенок, родившийся после смерти 38 наследодателя . Предусмотрены нормы, охраняющие интересы зачатого, но не родившегося наследника. Так, в статье посвященной разделу наследственного имущества указано, что при наличии нотариуса остальные наследники имеют право разделить наследственное имущество, однако прописана и обязанность выделить причитающуюся ему долю. Более того, в целях охраны интересов нотариуса к участию в разделе необходимо пригласить представителя органа опеки и попечительства. При рождении такого наследника мертвым резервированная за ним часть наследства распределяется между лицами, призванными к наследованию[38] [39]. Имеется положение об обязательной доле[40], на которую нотариус, будучи ребенком наследодателя, имеет право. Глава 40 раздела III ГК РСФСР 1964 г. содержала обязанность организации или гражданина (по вине которых умер работник в связи с исполнением трудовых обязанностей) уплачивающих за работника взносы по государственному социальному страхованию, возместить вред нетрудоспособным лицам, которые ко дню смерти наследодателя состояли на иждивении умершего либо имели право на получение от него содержания, а также нотариусу. Также как и ГК РСФСР 1964 г. Основы гражданского законодательства в редакции от 12 июля 1990 г.[41](далее - Основы), содержат положения о статусе нотариуса как наследника по закону и по завещанию. С одной лишь только разницей, что в ГК РСФСР 1964 г. прямо прописано данное лицо в качестве наследника по завещанию, а в Основах указана ссылка на круг наследников по закону, в который входит нотариус. Также указано право на обязательную долю в наследстве, обязанность возмещения нотариусу вреда в случае смерти родителя при исполнении трудовых обязанностей. «Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России» (принятая ВС РСФСР 12.04.1978), содержала гарантию на право наследования гражданами собственности. Действующая Конституция также регламентирует гарантию на право наследования, при этом (в отличие, например, от Конституции Словацкой Республики, где говорится о том, что «человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения» ) не упоминает о нотариусе, говоря в ст. 17, что: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (подробное рассмотрение данного положения см. в гл. 3). Рассматривать положения действующего гражданского законодательства в данном контексте не представляется необходимым. Итак, исторический анализ этапов развития положений о зачатом, но не родившемся наследнике позволяет нам утверждать, что нотариус является уникальным субъектом. Еще древнеримские юристы обращали свое внимание на данного наследника. Очевидным остается тот факт, что охрана интересов ребенка, зачатого при жизни наследодателя, родившегося живым после его смерти предусматривалась различными нормами еще с давних времен. Даже с попыткой отмены института наследования нотариус все равно оставался наследником, пусть даже прямо об этом не было сказано. Следует еще раз обратить внимание на то, что в некоторых вышеперечисленных правовых актах непосредственно указано на кровное [42] [43] родство наследодателя с нотариусом, определение которого порождало не мало проблем на практике. Охрана его интересов, в отличие от действующего законодательства (подробнее об охране интересов нотариуса см в гл. 3), в основном сводилась к выделу причитающейся ему доли в наследстве.
Еще по теме § 1. История развития статуса нотариуса:
- Система курса "Организация нотариата в РФ"
- История развития нотариата
- СОДЕРЖАНИЕ
- § 1 Функции российского нотариата и конституционно- правовой статус нотариуса
- § 3 Конституционно-правовые основы организации и деятельности нотариата
- Предисловие
- § 5. Членство в саморегулируемой организации
- § 1. Понятие и виды профессиональных юридических сообществ, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации
- § 1. Понятие и сущность нотариата
- Учебная программа по дисциплине «Предпринимательское право» Цель и задачи курса. Его место в учебном процессе
- Создание и функционирование институтов присяжных поверенных, прокуратуры, судебных следователей, судебных приставов и нотариата.
- Этапы развития мировой юстиции в дореволюционной России