<<

ЗаключениеО концепции развития теории административных наказаний

Предпринятое исследование, результаты которого изложены в работе, имело целью по-новому показать функциональную роль и назначение в механизме государственно- властного принуждения системы карательных элементов административного принуждения и сформировать целостную и, по сути, обновленную с учетом общеправовых, конституционных и международно-правовых ценностей концепцию административных наказаний.

Основа и стержень этой концепции - диалектическое единство административных наказаний прежде всего с юридической свободой индивида, которая выступает не просто как объект ограничения, а как показатель (ориентир), определяющий допустимость, качество и эффективность существующего спектра административно-карательного вмешательства со стороны государства. В более общем виде можно сказать, что административные наказания выступают средством выражения отношений государства и личности.

Административные наказания играют важную роль в структуре средств государственного принуждения и тем самым в обеспечении действенной реализации государством функций блюстителя общественно значимых интересов. Основной государственной задачей в связи с этим выступает обеспечение условий, способствующих эффективности и в то же время разумности властного вмешательства в юридические возможности личности, с тем чтобы достичь и оправдать социальные ожидания, которые возлагаются на подобные правоограничительные меры в области охраны высших правовых ценностей.

После окончания эпохи конфронтации множества разрозненных нормативных предписаний, выражающейся в установлении административной ответственности и мер ее реализации на различных правовых уровнях, т. е. исходя как из общегосударственных, региональных, так и ведомственных и локальных (муниципальных) интересов, возобладали две не во всем взаимодополняющие тенденции. Первая тенденция проявляется в укреплении (а точнее, законодательном признании) наказательных качеств мер административной ответственности, в совершенствовании механизмов административно-карательного воздействия на административную деликтность.

Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры административно- наказательных отношений, основанной на доминировании в них гарантийных процедур и рассчитанной на одностороннее, преимущественно судебное, решение ключевых аспектов назначения и применения административных наказаний. Формирование административно-наказательных отношений сопровождается, по сути, стремлением усилить карательное влияние на противоправные проявления административными средствами. Причем значение репрессивных аспектов в таких отношениях существенно сказывается на производстве по делам об административных правонарушениях вне всякой зависимости от того, кто - административный орган или суд - его осуществляет.

Вместе с тем содержание административного наказания в разрезе сложившейся системы правовых представлений о нем показывает, что оно направлено уже на установление и поддержание не какого-то специального (особого) режима, совпадающего по своим характеристикам с константными правоограничениями, а такого порядка, при котором обеспечивается выполнение государством публично-правовых задач. Немаловажную роль играет институт административных наказаний и в рамках отношений, складывающихся по поводу как легитимного установления, так и легального применения административной ответственности.

Последними решениями в области законодательства об административных правонарушениях обеспечен существенный прорыв к цивилизованному урегулированию многих насущных проблем административной ответственности. Происходит динамичная трансформация системы административно-деликтных отношений на общероссийском уровне. Новый тип административно-деликтного регулирования, связанные с этим изменения в административном и смежном с ним законодательстве, усложнение возлагаемых обществом на государство задач в сфере борьбы с административными правонарушениями побуждают не только практику, но и науку модифицировать процедуры, подходы к конкретным правовым категориям и с учетом происходящих перемен определять стратегию в отношении их, исходя прежде всего из сложившейся системы ценностей.

Проведенное в рамках рассматриваемой темы исследование позволяет автору сформулировать собственную систему концептуальных выводов и взглядов на содержание и основные направления развития института административных наказаний в административно-деликтном законодательстве и науке.

Рассмотрение отдельных сторон и элементов административных наказаний обусловливает необходимость в обоснованном и четком определении разумной дистанции между интересами личности и общественным укладом, в котором находит свое оправдание указанное воздействие.

По этому поводу был сформулирован ряд научных выводов и предложений, адресованных федеральному законодателю и правоприменителю и касающихся многих конкретных вопросов совершенствования материальных и процессуальных предпосылок государственно-властной корректировки произвольного уклонения от соблюдения правил административно-правового характера.

На протяжении всего исследования наши размышления по административно- деликтной тематике основаны на конституционных и международно-правовых положениях, что актуально в условиях социально-правовой действительности и отвечает тенденциям движения к правовому государству, каковым провозгласила себя Россия. В связи с этим можно приветствовать принятие законодателем столь значимого для целей административно-деликтного регулирования решения о комплексном реформировании законодательства об административных правонарушениях, нашедшего свое воплощение в КоАП РФ. Общая ценность КоАП РФ заключается в том, что он обеспечивает возможность и способность государства защитить общество от асоциальных посягательств, эффективная борьба с которыми настоятельно требует принуждать нарушителей к правовому образу действий. И в ряду средств, призванных обеспечить такую защиту, разумеется, выступает сама система административных наказаний.

Административные наказания как выражение реакции государства на административное правонарушение, бесспорно, находятся в поле "притяжения" конституционных и международно-правовых установлений, определяющих свободу отдельной личности в рамках общества, где поведение первой проистекает из внутренне осознанной необходимости социального развития. Ныне действующие ценностные ориентиры правового государства, заложенные в Конституции РФ и в принятых на себя Российской Федерацией международно-правовых обязательствах, призваны обеспечить такое правовое положение индивидуума, при котором личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, свобода действий которого не может быть произвольно ограничена.

Поэтому правоограничительный потенциал административного наказания должен выражать конституционно оправданные уровень, степень и силу необходимого и допустимого в цивилизованном государстве ограничения прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, для целей учета вышеизложенного административное наказание в содержательном плане должно обладать качествами, которые в большей степени проявляли бы как свободу ограничения, так и ее пределы. Данные критерии должны быть закреплены на законодательном уровне.

Немаловажным фактором, определяющим обоснованность и эффективность административных наказаний, является и сама система административного принуждения, меры которого образуют обособленные совокупности (виды административного принуждения) по определенной предметно-целевой направленности. Место в таких совокупностях административных наказаний носит ярко выраженный правоограничительный характер с тем, чтобы их потенциал был использован только тогда, когда менее суровые средства административного принуждения не могут оправдать социальные ожидания, являясь неадекватными в определенных законодателем ситуациях, именуемых правонарушениями. Однако на современном этапе административные наказания как одна из разновидностей мер административного принуждения пока еще слабо представлены в механизме такого принуждения. Достаточно сказать, что существование за пределами административно-наказательного регулирования мер административного принуждения, наносящих более серьезный легальный урон правам и свободам человека и гражданина, практически дискредитирует саму идею максимальной суровости административных наказаний. В настоящей работе мы обозначили основные ориентиры совершенствования и комплексного развития института административного принуждения в законодательстве, где свойство исключительности, степень карательного воздействия, эффективность и достаточность административных наказаний должны оцениваться в совокупности.

При таких обстоятельствах возрастает роль введения дифференцированного подхода к установлению и применению мер административного принуждения.

В связи с этим необходимо как в законодательстве, так и на практике изменить предназначение административных наказаний, рассматривая их прежде всего как инструмент исключительного вмешательства в правовой статус лица. Следовательно, отношение к другим мерам административного принуждения должно претерпеть производные изменения, поскольку с точки зрения Конституции РФ лучшим оправданием ограничения (а главное, и самой суровости ограничения) может служить только противоправное виновное поведение, неотвратимым следствием которого в любом цивилизованном государстве признается лишь мера юридической ответственности, в нашем случае - административное наказание.

3. Продолжая идею сочетания сравнительной суровости мер административного принуждения, следует обратиться и к результатам системного исследования административных наказаний, которые показывают, в частности, что их совокупность и последовательность, представленные в ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, позволяют характеризовать административные наказания как систему с фрагментарной логической взаимосвязью ее элементов (видов административных наказаний). На уровне частной дифференциации административной ответственности это выражается, например, в том, что, формулируя санкции статей Особенной части КоАП РФ, законодатель в качестве альтернативных (взаимозаменяемых) определяет административные наказания, степень суровости которых вряд ли соизмерима и имеет явно диспропорциональный характер.

Причиной этому отчасти служит явная недостаточность в системе административных наказаний промежуточных их видов, в роли которых могли бы вполне служить те меры административного принуждения, основания применения и степень суровости которых придают им более карательное назначение в системе административного принуждения. В результате системного рассмотрения правового поля в сфере преимущественно государственного управления экономикой многие исследователи приходили к выводу о существовании формально находящихся за пределами административно-деликтного регулирования мер юридической ответственности.

Однако в административно-правовой науке отсутствовали выработанные методические пути решения этой проблемы. В настоящей работе предпринята попытка выявить и сформулировать критерии отнесения тех или иных мер юридической ответственности к сфере административно-деликтного регулирования. Такими критериями послужили имманентные признаки административных наказаний. Их приспособление, а точнее, наложение на "формат" находящихся за пределами административно-деликтного регулирования мер юридической ответственности позволили выявить административно-пунитивную природу большинства санкций, закрепленных в финансовом, налоговом, бюджетном, антимонопольном и других отраслях действующего законодательства. В частности, выявлению квазиадминистративных наказаний способствуют такие характеристики, вытекающие из природы административных наказаний:

применение в случае совершения правонарушения;

применение уполномоченными административно-юрисдикционными органами и их должностными лицами принудительно;

фиксированное, установленное законом материальное или нематериальное выражение санкции;

применение, связанное с удовлетворением публично-правовых, а не частных интересов.

Однако КоАП РФ предусматривает исчерпывающий перечень административных наказаний, и включение в него других сходных мер юридической ответственности зависит в целом от позиции законодателя. В связи с этим остается лишь надеяться на то, что предложенная в работе методика послужит хорошим инструментарием для целей выявления и закрепления тех или иных мер юридической ответственности в рамках административно-деликтного регулирования, в чем автор и видел свою частную задачу. Конечно, и соответствующие первичные предложения по позитивному решению данной проблемы нами уже были сформулированы, однако этого явно недостаточно, поскольку масштабы требуемого пересмотра законодательства весьма значительны.

Следуя логике данного исследования, подчеркнем, что действующая система административных наказаний нуждается в таких мерах юридической ответственности, находящихся в рамках механизма административного принуждения, включение которых придало бы ей логически законченный характер. Это обеспечит в санкциях многих статей Особенной части КоАП РФ сопоставимость степени суровости конкретных альтернативных административных наказаний.

Также существенную законодательную переработку должны претерпеть и статьи Особенной части КоАП РФ, санкции которых предусматривают основное и дополнительное административные наказания, где последнее по степени своей суровости превышает репрессивность основной административной санкции. И это в то время, когда в теории юридической ответственности и на практике давно действуют общие принципы применения основных и дополнительных санкций, исходя из которых дополнительная санкция не может быть более тяжкой, чем основная, и не может быть однородна ей.

4. Сохраняя в КоАП РФ двухуровневую структуру установления административной ответственности (федеральная и региональная), федеральный законодатель вопреки конституционным требованиям (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) подрывает единство правового статуса личности в Российской Федерации, ставит объем и характер административно-правовых исключений (административно-правовых запретов и ответственности за их нарушение) из содержания такого статуса в зависимость от места проживания и (или) совершения административного правонарушения. Причем на фоне того обстоятельства, что гражданское законодательство не только в своей деликтной части, но и в целом отнесено к исключительному ведению Российской Федерации, сохраняющаяся легальная возможность установления административной ответственности в пределах совместного правового регулирования Российской Федерации и субъектов РФ представляется крайне сомнительной и безосновательной.

Вместе с тем создание в соответствии с Конституцией РФ и международно- правовыми стандартами прав человека и гражданина нормативной базы административной ответственности, основания и меры которой надлежит устанавливать исключительно на федеральном уровне, потребует немалых законодательных усилий, подобных очередной реформе административно-деликтного законодательства.

5. Намеченная федеральным законодателем тенденция к росту числа административных наказаний, налагаемых в судебном порядке, не вызывает принципиальных возражений. Более того, полагаем, что так называемое судебное присутствие не искажает административную природу указанных мер юридической ответственности. Рассмотрение генезиса правовых основ регламентации мер административной ответственности показало, что роль тех или иных факторов в качестве решающих для природы административных наказаний заметно менялась. Если изначально административный характер мер юридической ответственности поддерживался на основе сравнительной их суровости, то в дальнейшем значение получает именно внесудебный порядок назначения, который играл определяющую роль на протяжении, пожалуй, наиболее продолжительного периода.

Законодательное усиление роли суда в назначении административных наказаний свидетельствует, что порядок применения мер административной ответственности уже не имеет самостоятельного решающего значения. В связи с этим административный характер наказаний по КоАП РФ предопределяется совокупностью факторов, общая оценка которых может представить лучшую и более устойчивую основу для получения необходимого баланса. Таким образом, административная природа наказания по КоАП РФ зависит:

от оснований применения (применяется за совершение административного правонарушения);

природы удовлетворяемого его применением интереса (удовлетворяет публично- правовые интересы);

характера возникающих с его назначением правовых последствий (объем лишений и ограничений представляется большим, чем у гражданско-правовых, дисциплинарных мер, и меньшим, чем у уголовных санкций);

степени государственного порицания противоправного поведения (объем содержащихся в нем лишений и ограничений перевешивает размер вреда, причиненного противоправным поведением).

Что же касается порядка назначения, то это обстоятельство является формальным, относительным и может в ряде случаев лишь усиливать административный характер тех или иных мер.

Отмеченная природа наказаний, установленных в КоАП РФ, объективна в большей степени постольку, поскольку находит свое выражение не в процессуальных аспектах их наложения, а в материально-правовых предпосылках (основаниях) и юридически признанных интересах, имеющих цель оправдать само применение таких мер. Считаем, что административные правонарушения представляют собой противоправное нарушение норм административно-правового характера, и всякое властное преследование нарушителя, проявляющееся в том числе и в административных наказаниях, имеет цель удовлетворить интересы именно государственной администрации. Отсюда следует вывод о том, что, когда, с одной стороны в производстве по делу об административном правонарушении выступает лицо, подозреваемое в совершении такого правонарушения, а с другой стороны - преследующий его орган государственной администрации, налицо столкновение интересов, а значит, и спор, вытекающий из административно-правовых отношений.

Таким образом, судебный порядок наложения административных наказаний обусловлен (мотивирован) не только природой (характером) самих прав, ограничиваемых в результате применения административных наказаний, но и выполнением судом особой, корректирующей функции в административно-властном преследовании, допускающем лишь односторонний - обвинительный - уклон. Такая позиция федерального законодателя может лишь приветствоваться с точки зрения как конституционных положений, так и международных принципов в области прав человека. Однако подчеркнем, что традиционно оперативный, экономный характер производства по делам об административных правонарушениях не должен и не может свести в процессуальном смысле судебную функцию к нулевому результату. Судебному рассмотрению дел об административных правонарушениях надлежит быть подчиненным общим принципам судопроизводства, в частности таким, как гласность, состязательность и равноправие сторон. А самое главное, роль суда как независимого и беспристрастного арбитра не может подвергаться сомнению вне зависимости от того, в рамках какого производства он выступает в качестве участника, о чем, к сожалению, в КоАП РФ умалчивается <1>. Следовательно, считаем, что КоАП РФ в своей процессуальной части нуждается в дополнении с учетом прежде всего конституционных традиций отправления правосудия.

<1> Считаем крупным процессуальным недостатком в КоАП РФ уподобление функций суда в производстве по делам об административных правонарушениях функциям других органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать указанные дела, сводящимся, по сути, к административному преследованию. Такой недочет не только не находит в литературе критической оценки, но и получает, к сожалению, развитие как вполне позитивная данность (см.: Константинов П.Ю., Соловьева А.К., Стуканов А.П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики // Правоведение. 2005. N 3. С. 71).

6. Существенное значение для укрепления роли суда в производстве по делам об административных правонарушениях имеет специализация судебного механизма в этом направлении. В связи с этим представляется уместной и позитивной идея учреждения в Российской Федерации административной юстиции как системы органов правосудия, основная задача которой состоит в том, чтобы осуществлять судебный контроль за законностью как правотворческой, так и правоприменительной деятельности органов исполнительной власти. Конечно, проблема административной юстиции в связи с вопросами применения административных наказаний не получила в работе специального анализа в силу ее специфики и того, что организация административной юстиции в Российской Федерации в настоящее время мыслится гипотетически, хотя по данной теме в науке административного права накопилось большое количество научных работ. Подчеркнув, что проблема специализации судебного механизма в производстве по вопросам, связанным с назначением административных наказаний, имеет, бесспорно, существенное значение для укрепления роли суда в этом направлении и повышения эффективности гарантий применения самих административных наказаний, постараемся обобщенно обосновать ее и с позиций административно-пунитивной тематики.

Производство по делам об административных правонарушениях, в частности, как одно из ключевых направлений деятельности органов исполнительной власти имеет откровенно односторонний (властный) характер и выражает собой процессуальный аспект преследования нарушителя правил административно-правового характера. При этом такая характеристика деятельности государственной администрации естественна, необходима и справедлива, поскольку борьба с административными посягательствами на интересы этой же администрации составляет неотъемлемые смысл и содержание самого административного преследования. Однако при таких обстоятельствах лицо, в отношении которого осуществляется преследование, объективно оказывается в неравном положении, что повышает вероятность пренебрежения правами и свободами данного лица, а значит, и злоупотребления этим со стороны государства. Именно вследствие этого судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти в рамках осуществления ими производства по делам об административных правонарушениях имеет характер особой гарантии от эксцессов со стороны преследующей власти.

Создание административной юстиции и тем самым совершенствование процедуры рассмотрения дел, вытекающих из административно-правовых отношений, в том числе об административных правонарушениях, представляются очередными неотъемлемыми, взаимозависимыми средствами должного развития административно-деликтных отношений в части законодательного определения режима применения административных наказаний.

7. Развитие в нашей стране законодательства об административных правонарушениях свидетельствует о переводе всех государственно-властных усилий в русло единых правовых подходов к механизму преодоления негативных аспектов административной деликтности и формировании устойчивой тенденции к sui generis возобновлению интереса государства к борьбе с административными правонарушениями. Вместе с тем правовые и практические проблемы, с которыми продолжают сталкиваться законодатель и правоприменитель, свидетельствуют о недостаточной устойчивости позитивных тенденций развития административно-деликтных отношений в соответствии с общей концепцией правовой политики Российской Федерации. Значительными остаются масштабы административной деликтности, стандарты административного преследования недопустимо низки, не обеспечивается и минимальный уровень юридических гарантий в производстве по делам об административных правонарушениях.

В то же время сформировался и благоприятный социальный фон дальнейшего осуществления реформы. Действия, осуществляемые государством в сфере административно-деликтных отношений в публичных интересах, имеют и частное значение, поскольку доверие граждан является в высшей степени легитимным источником оправдания таких действий. Доверие граждан также необходимо для поддержания долгосрочной эффективности государственной политики в области борьбы с административными правонарушениями. Отсюда вытекает необходимость повышения доверия граждан не только к закрепленной в административно-деликтном законе системе мер административно-властного вмешательства в правовой статус личности, но и к тем усилиям органов публичной власти, которые могли бы способствовать повышению такого доверия.

Указанным целям призвано служить создание на основе комплексной оценки масштабов и условий совершения административных правонарушений полноценной системы прогнозирования и координации функциональных задач реагирования на административную деликтность, которая в своей основе направлена на формирование механизма предварительной и последующей защиты общественных отношений, что должно обеспечиваться посредством не только законодательного, но и специального правового регулирования (концепции, программы, общие рекомендации). В правовой литературе до появления КоАП РФ отмечалась, а после его принятия и тем более назрела необходимость формирования в Российской Федерации концепции административно- наказательной политики.

В российской политико-правовой реальности административно-наказательная политика, очевидно, не может быть представлена лишь как инструмент, исполняющий обеспечительную роль по отношению, например, к уголовно-правовой политике. Сами эти понятия уже приобрели иное общественное и в большей степени автономное значение. Административно-наказательная политика принципиально отличается от других видов политики определением параметров, приоритетов, целей, принципов и методов государственно-властного решения стоящих перед государством в сфере административно-деликтных отношений проблем на основе законодательства об административных правонарушениях. Сущность административно-наказательной политики состоит в выработке и формулировании идей и принципиальных положений, форм и методов административно-правового воздействия на административную деликтность. Причем существенным выразителем (показателем) содержания такой политики является, как представляется, не общий характер и состояние законодательства об административных правонарушениях, не условия реализации административной ответственности как таковой, а характер и назначение тех средств административно- властного воздействия, с материализацией которых государство связывает достижение социально значимых результатов, выражающих в целом перспективы (цели) административно-наказательной политики в ее гуманистическом измерении. Сами характер и назначение административных наказаний как ключевого элемента административно-карательной деятельности государства являются значимыми для определения содержания административно-наказательной политики, но не решающими. Следовательно, административно-наказательная политика государства нуждается в собственном инструментарии, принципы и методы использования которого специфичны.

Вместе с тем на пути преодоления таких трудностей поднимаются вопросы, ответы на которые представляются не менее важными для целей надлежащего исследования концептуальных основ административно-наказательной политики. Кроме того, развитие таких основ уже невозможно и без законотворческой активности по установлению административной ответственности, предполагающей определение характера борьбы с административными правонарушениями с учетом также и интересов субъектов РФ. Такая активность, как и в целом поступательное развитие административно-деликтных отношений, дает не только основу, но и готовые теоретические решения для будущих научных исследований.

В связи с этим считаем, что концептуальный подход к разработке административно- наказательной политики требует специального и отдельного глубокого анализа. Однако представляется, что такая концепция обязательно должна охватить следующие вопросы:

констатация состояния законодательства и оценка его адекватности объективному ходу развития административно-деликтных отношений;

цели и принципы развития административно-деликтного законодательства;

стратегия (приоритеты) развития законодательства об административных правонарушениях;

планы законотворческой работы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы;

методические и социально-экономические ресурсы реализации концепции.

В то же время считаем, что говорить о формировании и интенсивности развития административно-наказательной политики Российского государства имеет смысл в той мере, в какой она придерживается своего правового "регламента".

8. Достигнутый Россией опыт законодательного регулирования в области борьбы с административными правонарушениями, очевидно, может служить достойным примером для многих государств с развивающейся правовой системой. Однако несомненно и то, что Россия не должна игнорировать имеющиеся достижения административно-деликтного регулирования в иных государствах, учитывая общность геополитических и правовых интересов сопредельных с ней государств.

Отсюда немаловажным для целей дальнейшей интеграции государств - участников СНГ в части сближения своих правовых систем, повышения эффективности борьбы с административными правонарушениями и подтверждения приверженности делу уважения прав и свобод человека (как стержневой ценности демократического сообщества) представляется разработка рекомендаций Совета глав государств - участников СНГ об общих принципах установления и применения мер административной ответственности. В таких рекомендациях обязательно должны найти разрешение такие вопросы (гарантии):

минимальный уровень правового регулирования административных санкций;

действие нормативного правового акта, определяющего административную ответственность, во времени;

ограничения, касающиеся двукратного привлечения к административной ответственности за одно и то же противоправное деяние;

разумные пределы срока производства по делам об административных правонарушениях;

возможность разделения функций административного преследования и применения мер административной ответственности;

возложение бремени доказывания вины лица в совершении административного правонарушения на должностных лиц и органы, осуществляющие административное преследование;

судебный контроль за деятельностью органов и должностных лиц, осуществляющих административное преследование;

другие вопросы, касающиеся определения гарантий лицу, против которого осуществляется административное преследование.

9. Соблюдение законного механизма административного преследования и условий установления и применения мер административной ответственности невозможно без совершенствования юридического образования. Пока же весьма распространенным явлением в сфере административно-деликтного регулирования и практической реализации законодательства об административных правонарушениях является недооценка ограничительных аспектов административно-наказательного вмешательства, что неоднократно выявлялось на протяжении всего нашего исследования. Впрочем, отношение к институту административной ответственности как к второстепенному отмечается не только на практическом, но и на теоретическом уровне. Это выражается в относительно незначительных объеме и глубине доктринальной разработки ряда насущных проблем административно-деликтной юриспруденции.

Между тем динамика административно-деликтного регулирования с точки зрения его сообразования с системой развивающихся правовых ценностей, постановка новых приоритетов административно-наказательной политики требуют соответствующих подвижек на уровне правоприменительной практики. Кроме того, как следует из общей оценки современного состояния проблем административной деликтологии, сохранение прежних подходов к ним, по существу, еще допускает явные искажения целей и задач института административно-карательных ограничений и ориентированной на них общей концепции административно-деликтного законодательства.

В то же время конституционные и международные обязательства Российского государства давно диктуют необходимость выравнивания юридических гарантий и подходов во всех случаях вторжения государственной администрации в правовой статус личности. Однако большие сложности могут возникнуть и возникают именно в практической плоскости, где имеют место не только социально-экономические трудности, но и отсутствие профессиональной подготовки практических работников, от действий и, главное, правовой позиции которых во многом зависят законность и эффективность применения мер административной ответственности.

В целом же задача заключается в подготовке достаточного количества квалифицированных практических работников, понимающих концепцию законодательства об административных правонарушениях и конкретные административно-деликтные проблемы, владеющих современными навыками ведения производства по делам об административных правонарушениях. Последнему пока не способствует сложившаяся программа преподавания в системе высшего юридического образования, в которой вопросы административной ответственности рассматриваются весьма поверхностно, фрагментарно и бегло в рамках единого учебного курса "Административное право". Оговоримся сразу, что речь не идет о предметно- методологическом выделении отдельной отрасли права, обособление вопросов административной ответственности сохраняет здесь институциональный характер, но имеет цель прежде всего учебно-методической специализации в рамках образовательной программы высшего юридического образования с тем, чтобы изначально решить задачу комплексного изучения актуальных проблем административной ответственности.

Включение в учебные программы, осуществляемые в рамках высшего юридического образования, курса по подготовке в области административной ответственности позволит высшим учебным заведениям выпускать специалистов-юристов с углубленным знанием вопросов административной ответственности, способных на высокопрофессиональном уровне решать многие практические проблемы и предупреждать тем самым нарушения прав и свобод участников производства по делам об административных правонарушениях. Повышению же качества правоприменительной деятельности в не меньшей степени могут способствовать преимущества системы дополнительного образования, создание современной системы переподготовки и повышения квалификации кадров, включая разработку и внедрение современных отраслевых образовательных стандартов, базирующихся на действующих квалификационных требованиях к работникам судов и органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях. Данное положение требует особой качественной оценки, тем более с позиций поэтапно реализующейся в институциональном смысле концепции судебной реформы <1>, связанной, в частности, с созданием в России административной юстиции, которая не мыслится и без определенных кадровых решений.

<1> См.: Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. N 1801-1 // ВВС РСФСР. 1991. N 44. Ст. 1435.

10. В качестве общего позитивного момента следует особо подчеркнуть смещение акцента на такие более существенные и устойчивые критерии, как суровость и объект правоограничения конкретного административного наказания. Понимание административно-деликтной нормы, какой бы четкой она ни казалась, представляется возможным при дополнительном толковании, поскольку всегда будет существовать надобность в разъяснении неясных моментов и в адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Уяснение правил административной ответственности предполагает также последовательное толкование их судебной практикой. Чтобы толкование соответствовало международным и конституционным требованиям, должно быть достигнуто соответствие результатов судебного толкования природе правонарушения и разумная предсказуемость решения, определяющего судьбу лица, совершившего такое деяние. Устойчивость и большая степень адаптивности названных критериев позволяет, в свою очередь, обеспечить достаточную жизнеспособность такой системы административных наказаний не столько по отношению к самой себе, сколько к другим системам мер юридической ответственности, а значит, и поддерживать эффективное существование самого института административной ответственности.

В итоге можно констатировать, что сложившееся на сегодняшний день в Российской Федерации правовое понимание института административных наказаний выражает все то лучшее, что было накоплено за годы практической деятельности законодателя, правоприменителя и научно-теоретической мыслью. Результаты такого развития нашли свое либо полное, либо частичное закрепление в действующем административно- деликтном законодательстве. Такие результаты являются показателем не только силы государственной власти в Российской Федерации как "демократическом, правовом, дееспособном федеративном государстве" <1>, но и стабильности в обществе, где действуют, с одной стороны, гарантии справедливости, неотвратимости административных наказаний, а с другой - гарантии защиты прав и свобод личности.

<1> Путин В. Россия на рубеже тысячелетий // Российская газета. 1999. 31 дек.

Все это с точки зрения общеправовых и сугубо отраслевых представлений об административных наказаниях должно учитываться на всех уровнях правовой регламентации и реализации средств административно-наказательного ограничения юридических возможностей личности - административных наказаний. В доктринальном же плане считаем, что разработанная концепция административных наказаний может способствовать консолидации научных взглядов на эту проблему и развитию теории административно-деликтной юриспруденции в целом.

Кроме того, нуждаются в глубокой научной разработке проблемы системного освоения административного принуждения и конкретных его видов, дифференциации и индивидуализации административных наказаний как показателей меры административной ответственности, логического толкования и конструирования административно- деликтного законодательства, рассмотрение которых имеет большое теоретическое и прикладное значение, но выходит за рамки задач данного монографического исследования.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Административно-принудительная природа административных наказаний (методолого-управленческие аспекты)

§ 1. Убеждение и принуждение как методы управленческой деятельности: понятие, содержание и отличительные особенности

§ 2. Государственное принуждение: понятие, особенности и общие вопросы специализации

§ 3. Административное принуждение: понятие и его характерные черты § 4. Классификация мер административного принуждения

§ 5. Административное наказание как мера административного принуждения и ретроспективное измерение административной ответственности

Глава II. Общеправовые условия, предопределяющие характер административных наказаний

§ 1. Конституционные основы юридической ответственности, определяющие характер административных наказаний

§ 2. Международно-правовые основы установления и применения административных наказаний

§ 3. Соразмерность как общеправовая категория и принцип установления и применения административных наказаний (методологический аспект)

Глава III. Административное наказание: его понятие, содержание и цели § 1. Административное наказание: понятие и признаки § 2. Цели административных наказаний, их виды и содержание Глава IV. Система административных наказаний по действующему административному законодательству

§ 1. Система административных наказаний: понятие, признаки и административно- правовое значение

§ 2. Классификация административных наказаний: основания и содержание § 3. Квазиадминистративные наказания (методология вопроса)

Глава V. Виды административных наказаний, условия и порядок их применения § 1. Предупреждение как мера административного наказания § 2. Административный штраф как мера административного наказания § 3. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения как мера административного наказания

§ 4. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как мера административного наказания

§ 5. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, как мера административного наказания

§ 6. Административный арест как мера административного наказания § 7. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства как мера административного наказания § 8. Дисквалификация как мера административного наказания

§ 9. Административное приостановление деятельности как мера административного наказания

Заключение. О концепции развития теории административных наказаний

<< |
Источник: И.В. МАКСИМОВ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ. 2009

Еще по теме ЗаключениеО концепции развития теории административных наказаний:

  1. ЗаключениеО концепции развития теории административных наказаний
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -